Автор архива

Обжалование действий (бездействия) пристава

15.09.2015 вступил в силу Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС РФ).

КАС РФ установил новый вид административного судопроизводства, в рамках которого судами обеспечивается защита нарушенных или оспариваемых прав, законных интересов граждан и организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений.

В частности, КАС РФ предоставляет гражданам возможность оспаривания решения, действия / бездействия судебного пристава-исполнителя.

Зачем нужен административный иск на действия судебного пристава-исполнителя? В каких случаях стоит его подавать?

Обжалованию подлежат те действия и решения, которые:

- нарушают или создают препятствия для реализации прав и свобод;

- безосновательно возлагают обязанности или привлекают в ответственности.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» указывает, что постановления, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц ФССП России могут быть оспорены в суде как сторонами исполнительного производства (взыскателем и должником), так и иными лицами, которые считают, что нарушены их права и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению ими прав и законных интересов либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность

Какие существуют особенности подачи такого искового заявления?

При составлении и подаче административного искового заявления важно помнить о том, что требуется соблюдать не только общие требования КАС к содержанию административного иска, но и специальные требования, закрепленные в ст. 220 КАС РФ.

Так, в административном исковом заявлении к судебному приставу-исполнителю должно быть указано: наименование оспариваемого решения (действия (бездействия), орган (должностное лицо), принявший это решение (совершивший это действие (бездействие), номер, дата принятия решения (дата и место совершения оспариваемого действия (бездействия).

При оспаривании бездействия указываются сведения о том, в чем оно заключается (от принятия каких решений либо от совершения каких действий в соответствии с обязанностями, возложенными в установленном законом порядке, уклоняется пристав.

Несоблюдение любого из указанных требований влечет оставление искового заявления без движения, поэтому следует тщательно подойти к составлению заявления.

Перед подачей административного искового заявления следует учесть, что сроки обращения в суд ограничены 10 днями. 10 дней начинают течь на следующий день после совершения приставом какого-то действия или вынесения какого-то постановления. Суд при поступлении искового заявления самостоятельно проверяет соблюдение сроков подачи иска, без заявления от сторон. Однако пропуск срока на обращение в суд не является основанием для отказа в принятии заявления. Выяснение причин пропуска срок и возможности его восстановления в таком случае будет происходить в ходе предварительного заседания.

При подаче административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя государственная пошлина не уплачивается

Заявление подается в районный суд по месту осуществления деятельности службы судебных приставов. Например, если обжалуются действия ССП по Свердловскому району г. Иркутска, то заявление подается в Свердловский районный суд г. Иркутска, несмотря на то, что управление ССП может находиться на территории другого района.

Наибольшее количество проблем возникает при определении подсудности и отграничении гражданского процессуального судопроизводства от административного процессуального производства, поскольку нарушение правил подсудности является одним из оснований отказа в принятии иска. В каждой конкретной ситуации лучше проконсультироваться с юристом, который поможет правильно определить подсудность иска.

Административные иски рассматривается судом по общим правилам публичного производства. Это значит, что срок рассмотрения жалобы составляет 10 дней со дня поступления заявления в суд. Законность своих действий должен доказать сам судебный пристав-исполнитель.

Суд не связан доводами жалобы, однако связан предметом заявленных требований. При рассмотрении административного иска суд обязан проверить оспариваемое действие на полное соответствие закону, в том числе и по процедуре его применения.

В случае признания решения, действия (бездействия) ответчика незаконными, на него судом возлагается обязанность устранить допущенные нарушения или препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов административного истца и восстановить данные права, свободы и законные интересы указанным судом способом в установленный им срок, а также сообщить об этом в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) в суд, гражданину, в организацию, иному лицу, в отношении которых соответственно допущены нарушения, созданы препятствия.

Таким образом, для того чтобы правильно составить административное исковое заявление, подготовить необходимые документы, точно определить подсудность иска и правила его подачи следует проконсультироваться с адвокатом.

Консультацию подготовила адвокат Кондря С.А., 30.11.2016 г.,

Юридическая помощь по обжалованию действий / бездействий, решений судебных приставов-исполнителей – тел.: 8 952 623 00 37

Комментарии отключены далее...

Правила составления графика общения с ребенком

В соответствии со ст. 66 Семейного Кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

Определить частоту и длительность встреч родителя с ребенком (а также другие особенности их общения – в зависимости от обстоятельств) родители могут с помощью письменного соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).

Какие особенности установлены семейным законодательством при составлении и подаче иска о порядке общения с ребенком?

Исковое заявление направляется в районный суд по месту жительства ответчика.

Такое исковое заявление не облагается государственной пошлиной, поскольку подается в защиту интересов ребенка.

Органы опеки и попечительства являются обязательными участниками рассмотрения дела по иску об определении порядка общения с ребенком. Органы опеки составляют акт обследования жилищно-бытовых условий каждого родителя. Однако специальный досудебный порядок обращения в органы для родителя, проживающего отдельно, при определении порядка общения законом не установлен.

В качестве одного главных приложений к исковому заявлению выступает график общения с ребенком, поскольку суд, при выяснении решения по делу будет ориентироваться именно на указанный истцом и ответчиком график.

Данный документ содержит приблизительное или точное расписание встреч родителей с ребенком, их время и длительность, место и способ проведения, а также другие формы общения (телефонные звонки, переписка).

При составлении графика общения ребенка с родителем требуется исследовать и изучить множество различных факторов, таких как:

- возраст ребенка;

Так, для ребенка в возрасте до 3 лет, т.е. в том возрасте, когда он остро нуждается в заботе и постоянной помощи матери, не имеет навыков самообслуживания, будет установлен непродолжительный период общения – около часа, и в присутствии матери. Для более взрослых детей время общения увеличивается.

- привязанность ребенка к каждому из родителей;

- состояние здоровья ребенка;

- режим работы родителей;

Родители должны предоставить в суд трудовой договор и график своего рабочего времени. Так, если график работы посменный, то следует предоставить его в суд, чтобы суд выносил решение с учетом режима работы родителей и мог установить соответствующее время общения

- наличие либо отсутствие условий для воспитания и развития ребенка;

Суд исследует жилищные и материальные условия. При этом не всегда обязательно наличие собственного обособленного жилья. Родитель, добивающийся установления в судебном порядке времени, для общения с ребенком, может проживать совместно со своими родителями (с бабушкой или дедушкой ребенка), либо с новой семьей. Этот факт учитывается судом, но не является решающим. Вторым обязательным условием является наличие обособленного места предназначенного исключительно для ребенка – отдельной кровати, книг, игрушек. В помещении должны быть оборудованы санузел и ванная комната, место для хранения продуктов.

- удаленность места жительства родителя, который требует установить порядок общения с ребенком, от места жительства ребенка; Если родители проживают в разных городах, то суд вряд ли удовлетворит просьбу об установлении ежедневного общения с ребенком.

- режим дня малолетнего ребенка – то есть точное расписание занятий в школе или режим дня в детском саду. В интересах родителя будет также указание на все кружки и дополнительные занятия, которые посещает ребенок.

- длительность периода, в течение которого ребенок не общался с родителем, и другие обстоятельства

В графике желательно предусмотреть возможность спонтанных, незапланированных заранее встреч.

Такой график можно составить самостоятельно, но для учета всех вышеперечисленных нюансов лучше обратиться к адвокату.

 

Консультацию подготовила адвокат Кондря С.А.

Юридическая помощь по семейному праву, консультации, составление правовых документов, представительство в суде – 8 952 623 00 37

 

Комментарии отключены далее...

Адвокат Иманов Марк Александрович


Специализация: Защита по уголовным делам на предварительном следствии и в суде, представительство в гражданских спорах, арбитражном процессе.

Контактный телефон:8-902-171-37-02 

Комментарии отключены далее...

Адвокат Микова Ева Борисовна


Специализация: Защита по уголовным делам на предварительном следствии и в суде, представительство в гражданских спорах, арбитражном процессе.

Контактный телефон:8-950-132-73-27 

Комментарии отключены далее...

Адвокат Афанасьева Инна Германовна


Специализация: гражданское право (жилищные, трудовые, семейные, наследственные споры), защита по уголовным делам на следствии и в суде.

Контактный телефон: 8914-870-7348, e-mail: inna4304@mail.ru

Комментарии отключены далее...

Как правильно уволить за прогул?

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя таит в себе ряд рисков для работодателя и любая ошибка в процедуре может служить основанием для отмены решения работодателя в судебном порядке, поэтому каждый шаг должен быть взвешен и соблюдены все формальности.

Одним из оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя является прогул, т.е. отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) или более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены).

При этом данный вид увольнения является мерой дисциплинарного взыскания, поэтому к нему должны быть применены все правила, которые относятся к формальной процедуре применения дисциплинарного взыскания.

В соответствии со ст.193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Факт отсутствия работника на рабочем месте (прогул) должен быть также оформлен соответствующим актом.

Затребовать объяснения работодатель должен в письменной форме, либо направить по почте заказным письмом с уведомлением с описью вложения, либо отобрать подписку у работника о получении такого требования.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Письменное уведомление об ознакомлении с приказом работодатель должен направить в адрес работника по почте заказным письмом с уведомлением с описью вложения, либо взять у работника подписку о получении такого уведомления. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Прогул является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения трудового договора, но важно правильно оформить документы и соблюсти процедуру.

Простое отсутствие на рабочем месте даже сверх 4 часов не является прогулом, оно будет являться таковым, если для него не было уважительных причин.

При этом должны быть подтверждены документально следующие обстоятельства:

1) режим работы сотрудника, дни и часы, когда он обязан быть на рабочем месте (например, по трудовому договору, правила внутреннего распорядка). Если у него в трудовом договоре прописан сменный режим работы, то сотрудник должен под роспись быть ознакомлен с графиком сменности;

2) место работы, где именно сотрудник должен выполнять свои трудовые обязанности;

3) отсутствие на рабочем месте именно в указанные дни и часы (акт об отсутствии на работе, подписанный несколькими свидетелями, которые работали именно в этот день в эти часы в указанном месте и могут засвидетельствовать отсутствие на работе данного работника). Важно, чтобы в табеле учета рабочего времени факт отсутствия на рабочем месте был также отражен;

4) факт затребования объяснений с работника в письменном виде с подписью работника, фиксирующий дату затребования объяснений работодателем;

5) объяснительная работника или акт об отказе от дачи объяснений либо акт об отсутствии объяснений по истечении 2 рабочих дней после запроса;

6) факт проведенного всестороннего расследования нарушения дисциплины сотрудником в виде служебной записки или акта, именно в таком документе можно отразить анализ предыдущего поведения работника, его характеристику, отношение к труду, наличие замечаний к качеству исполнения им обязанностей, фактические обстоятельства совершенного проступка и последствия прогула для работодателя (срыв производственных планов, рабочих встреч, задач, переговоров и т.п.). Данный документ как раз необходим, чтобы был доказанным момент взвешенного решения об увольнении;

7) приказ о применении дисциплинарного взыскания — увольнения — с обязательным письменным ознакомлением работника, либо акт об отказе от ознакомления или доказательства направления уведомления об ознакомлении с приказом.

Увольнять можно за прогул только в те даты, по которым запрошено объяснение. И в приказе о применении взыскания указывать именно эти конкретные даты и время прогула.

В целом основное правило для увольнения работника за прогул — максимальная фиксация по всем этапам процедуры документами. При наличии полного пакета документов, всестороннем расследовании проступка и соблюдении сроков риски по отмене решения работодателя минимальны.

Консультацию подготовил адвокат Невидимов Г.А., 18.01.2016г., г.Иркутск

помощь адвоката по трудовым делам (спорам, вопросам) в Иркутске — тел.8950-100-89-25

Комментарии отключены далее...

Потеря, повреждение багажа при авиаперевозке

При авиаперевозках пассажиры нередко сталкиваются с потерей, повреждением багажа.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, авиаперевозчик несет ответственность за сохранность вверенного ему багажа.

Так например, в силу ст.118 Воздушного кодекса РФ перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа или груза после принятия их к воздушной перевозке и до выдачи грузополучателю или до передачи их согласно установленным правилам другому гражданину или юридическому лицу в случае, если не докажет, что им были приняты все необходимые меры по предотвращению причинения вреда или такие меры невозможно было принять.

Перевозчик несет ответственность за сохранность находящихся при пассажире вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) этих вещей произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, либо умысла пассажира.

Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа или груза, если не докажет, что они не явились результатом совершенных умышленно действий (бездействия) перевозчика или произошли не во время воздушной перевозки.

В соответствии с Общими правилами воздушных перевозок (утв. Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. №82), если перевозчик не выдал пассажиру зарегистрированный багаж в аэропорту, до которого должен быть доставлен багаж согласно договору воздушной перевозки, то по письменному заявлению пассажира, оформленному на основании перевозочного документа, перевозчик обеспечивает необходимые меры к розыску зарегистрированного багажа. Перевозчик обеспечивает розыск багажа немедленно по предъявлении пассажиром заявления о неполучении багажа.

Если зарегистрированный багаж найден, то перевозчик обеспечивает уведомление владельца зарегистрированного багажа и его доставку в аэропорт (пункт), указанный пассажиром, и по просьбе пассажира по указанному им адресу без взимания дополнительной платы.

Если зарегистрированный багаж не найден в течение 21 дня со дня предъявления заявления о неполучении багажа, пассажир вправе требовать возмещения вреда, причиненного утратой зарегистрированного багажа.

Размер суммы, подлежащей возмещению, зависит от того, была ли объявлена пассажиром ценность багажа или нет.

Согласно ст.119 Воздушного кодекса РФ за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире, перевозчик несет ответственность в следующих размерах:

- при перевозке с объявлением ценности, — в размере объявленной ценности;

- при перевозке без объявления ценности, — в размере не более 600руб. за килограмм веса багажа или груза;

- за утрату, недостачу или повреждение вещей, находящихся при пассажире, в размере их стоимости, а в случае невозможности ее установления — в размере не более чем одиннадцать тысяч рублей. Стоимость багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире, определяется исходя из цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при ее отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.

За утрату или повреждение (порчу) специальных средств для передвижения (в том числе кресел-колясок), принадлежащих пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, перевозчик несет ответственность в размере стоимости этих средств.

Помимо стоимости утраченного, поврежденного багажа, пассажир вправе требовать от перевозчика возмещения морального вреда.

Согласно статье 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии с пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

То есть, потеря авиаперевозчиком багажа свидетельствует о ненадлежащем выполнении договора перевозки и, как следствие, о нарушении прав истца как потребителя.

Таким образом, в случае потери, повреждения багажа перевозчиком, пассажиру в первую очередь необходимо обратиться в службу поиска багажа в аэропорту либо к представителю авиакомпании с письменным заявлением о пропаже/повреждении багажа, а также составить коммерческий акт с указанием всех особенностей утраченных/поврежденных вещей. В случае, если по истечении 21 дня с момента обращения к представителям авиакомпании багаж не будет найден, в адрес авиакомпании необходимо направить претензию с требованием возместить причиненный ущерб. Претензию необходимо отправить почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае отказа перевозчика возместить стоимость утраченного багажа в добровольном порядке, необходимо обратиться в суд.

Консультацию подготовил адвокат Невидимов Г.А., 10.01.2016г., г.Иркутск

помощь адвоката по защите прав потребителей в Иркутске, тел.8950-100-89-25

Комментарии отключены далее...

Алименты в твердой денежной сумме

В силу ст.83 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 СК РФ) и в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

При определении размера алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме основным критерием для суда является максимально возможное сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения.

Суды учитывают имущественное положение семьи до момента прекращения родителями ребенка совместного проживания либо до момента прекращения одним из родителей выплаты средств на содержание ребенка в добровольном порядке (по соглашению сторон) при раздельном проживании родителей. В этих случаях за основу принимается размер выплачиваемой родителем на содержание ребенка денежной суммы.

Суды также выясняют и учитывают, посещает ли ребенок детские дошкольные или иные учреждения дополнительного развития (образования), например, занимается музыкой, рисованием, спортом, танцами и другими занятиями, и в случае, если такие занятия требуют дополнительной оплаты, размер алиментов взыскивался с родителя в таком размере, чтобы ребенок мог сохранить прежний уровень жизни и продолжить обучение, посещение кружков, дополнительных занятий.

При рассмотрении дел суд выясняет размер заработка и (или) иного дохода родителя, обязанного выплачивать алименты, проверяет наличие у него имущества, на которое может быть обращено взыскание по алиментным платежам. Суд по своей инициативе или по ходатайству истца запрашивает сведения о наличии у должника в собственности недвижимого имущества, из органов ГИБДД — о наличии зарегистрированных за ним транспортных средств, из налоговых органов — сведения о размере полученного дохода, а также сведения о наличии счетов и денежных вкладов и имеющихся на них денежных средствах в кредитных учреждениях.

Важно отметить, что наиболее часто алименты в твердой денежной сумме взыскиваются с лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. В указанных случаях суды исходят из того, что доход носит нерегулярный, меняющийся характер, в связи с чем установить точный доход ответчика затруднительно.

Другой распространенной причиной, служащей основанием для взыскания алиментов в твердой денежной сумме, является отсутствие у ответчика постоянной работы.

Так например, в большинстве случаев суды не признают в качестве постоянной работы и стабильного дохода, выполнение работы по гражданско-правовым сделкам, например по договору подряда, оказания услуг и т.д.

В тех случаях, когда истец обращается с требованием о взыскании с ответчика алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме, а в ходе судебного разбирательства устанавливается наличие у ответчика постоянного, регулярного заработка (источника дохода), суды, как правило, определяют размер алиментов только в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу.

Таким образом, ответчику необходимо проявлять активную позицию по делу и представлять суду доказательства, трудоустройства, стабильного дохода и т.д.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что наличие у ответчика постоянной работы не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с такого лица алиментов в твердой денежной сумме, так как основным критерием является сохранение уровня жизни ребенка. Поэтому трудовой договор с заниженной заработной платой, суд может не принять в качестве обоснования отказа во взыскании алиментов в твердой денежной сумме, так как это нарушает права другой стороны, нарушает права ребенка.

При взыскании алиментов в твердой денежной сумме суды в целом руководствуются ст.117 СК РФ — размер алиментов устанавливается кратным величине прожиточного минимума, или в виде доли величины прожиточного минимума с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума.

Подводя итог вышеизложенному, перед подачей искового заявления о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, необходимо проконсультироваться с адвокатом и с помощью адвоката грамотно составить такое исковое заявление, собрать все необходимые документы. От грамотного составления искового заявления и надлежащей досудебной подготовки зависит исход всего дела.

Консультацию подготовил адвокат Невидимов Г.А., 10.01.2016г., г.Иркутск

юридическая помощь адвоката по семейным делам в Иркутске тел.8950-100-89-25

Комментарии отключены далее...

Как вести себя с коллекторами?

Как правило, с коллекторами сталкиваются в тех случаях, когда имеется задолженность по займам и кредитам. Если Вы столкнулись с коллекторами, главное – не паниковать, вести себя предельно спокойно и обязательно обратитесь к адвокату на консультацию. Руководствуйтесь нижеприведенными разъяснениями, а также положениями Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Правом взыскивать задолженность с должника обладают только уполномоченные государственные органы (Федеральная служба судебных приставов) и только в установленном законом порядке в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании судебного акта.

Помните, процесс взыскания не допускает физических мер воздействия. Коллекторы и коллекторские агентства, организации не обладают полномочиями по принудительному взысканию. Они могут лишь вести переговоры, и только при наличии соответствующих полномочий от кредитора (например нотариальная доверенность, договор уступки права требования, агентский договор ).

Коллекторы вправе вести с Вами переговоры, однако Вы не обязаны вступать в такие переговоры. Любые контакты с Вами допустимы только в период с 8 до 22 часов (по местному времени) в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выходные и нерабочие праздничные дни. Взаимодействовать с Вами иными способами коллекторы могут только при наличии Вашего письменного согласия (ч.3 ст.15 Закона N 353-ФЗ).

Коллекторы не имеют права приходить к Вам домой или на работу без Вашего добровольного согласия. Приглашать или не приглашать коллекторов войти — Ваш выбор. Неприкосновенность жилища — это конституционное право человека и гражданина (ст.25 Конституции).

При непосредственном общении с Вами коллектор обязан сообщить наименование коллекторского агентства, его местонахождение для направления корреспонденции, а также свои фамилию, имя, отчество и должность. Если коллекторское агентство привлечено банком временно (т.е. задолженность не была ему уступлена), коллектор обязан назвать также наименование банка-кредитора и предоставить соответствующие документы (ч.5 ст.15 Закона N 353-ФЗ).

При личной встрече с коллекторами Вы вправе потребовать, а коллекторы обязаны представить: документ, удостоверяющий личность; доверенность, подтверждающую полномочия коллекторов, подписанную руководителем коллекторского агентства; если банк-кредитор уступил право требования по кредитному договору коллекторскому агентству — копию договора уступки права требования (цессии). Если коллекторы отказываются представить перечисленные документы, немедленно прекратите с ними общение.

Коллектор не имеет права изымать какое-либо имущество, проводить его опись, оценку и т.п. Это могут совершать только судебные приставы-исполнители в порядке исполнительного производства. Если коллекторы превышают полномочия, предусмотренные доверенностью, а также изымают имущество, немедленно прекратите с ними общение и вызовите полицию. Не оправдывайтесь, не высказывайте какие бы то ни было эмоции.

Лучший совет – это никакого личного общения с коллекторами, тем более у себя в жилище. Ограничьте свое общение с коллекторами телефонными разговорами, предлагайте им обращаться в суд, а при настойчивости коллекторов просто игнорируйте звонки.

Ни в коем случае не подписывайте какие-либо документы, предъявленные коллекторами, не показав их адвокату.

Если коллекторы ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., постарайтесь привлечь внимание соседей, прохожих и немедленно вызовите полицию. Как правило, к моменту приезда полиции коллекторы уезжают, но вы все равно вправе написать заявление. Указанные действия коллекторов могут повлечь административный штраф, а также уголовную ответственность по ст.119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Помните, с коллекторами разговаривайте спокойно и корректно, пресекайте все неправомерные действия, по возможности записывайте разговоры на диктофон. При столкновении с коллекторами сразу обращайтесь к адвокату за разъяснениями или защитой.

Руководствуясь вышеназванными правилами, Вы убережете себя и своих близких от необдуманных поступков, сохраните свои драгоценные нервные клетки.

Консультацию подготовил адвокат Невидимов Г.А., 06.01.2016г., г.Иркутск

юридическая помощь адвоката по кредитам в Иркутске — тел.8950-100-89-25

Комментарии отключены далее...

Банкротство физических лиц (граждан)

На фоне финансового кризиса в России, остро встает вопрос по поводу кредитных обязательств граждан (физических лиц). Постоянное удорожание жизни, безработица, мизерная заработная плата не позволяет гражданам (физическим лицам) своевременно погашать задолженность по кредитным договорам. Доходы граждан настолько малы, что этих доходов им едва хватает на удовлетворение собственных нужд и нужд своей семьи, не говоря уже о кредитных обязательствах.

Огромные проценты по кредитам и чрезмерные штрафные санкции, при допущении просрочки, не позволяют заемщику-гражданину выбраться из долговой ямы. Банки же неохотно идут на реструктуризацию долга, а если же и идут, то такая реструктуризация только приводит к ухудшению финансового положения заемщика-гражданина и к увеличению его долга, так как при реструктуризации долга банки не учитывают материальное положение заемщика-гражданина, его семейное положение, его необходимые ежемесячные расходы, а преследуют только цель собственной наживы.

Если же банк обратился в суд за взысканием долга, должник-гражданин в основном может только просить об уменьшении штрафных санкций, что не во всех случаях удовлетворяется судом. Предложения же услуг, по поводу якобы законного ухода, избавления от кредита, являются фикцией, мошенничеством. Никакого ухода, избавления от кредита быть не может, так как для этого нет никаких правовых оснований.

С принятием же закона о банкротстве физических лиц, возникла возможность судебной защиты должника от кредитора. Банкротство само по себе, не подразумевает прощение долга заемщику, но обязывает кредиторов искать варианты, посильные для должника, учитывать личные и имущественные права гражданина.

Инициаторами процедуры банкротства могут быть сами должники, кредиторы или налоговые органы. Должник-гражданин при задолженности более 500000руб. и при невозможности исполнять свои обязательства или в состоянии исполнять их только перед частью кредиторов, обязан подать в суд заявление о признании себя банкротом.

При признании судом заявления обоснованным, у должника-гражданина появляется определенная временная передышка, так как кредиторы могут требовать исполнение денежных обязательств только в порядке процедуры банкротства, прекращается начисление штрафов и иные финансовые санкции.

Чтобы воспользоваться правом на банкротство, должнику-гражданину нужно доказать суду, что он действительно не способен исполнить свои обязательства. Для этого, кроме заявления с подробным и грамотным разъяснением сложившейся ситуации, он должен будет представить значительное количество всевозможных документов и справок.

На сбор документов необходимо потратить значительное количество времени и понести некоторые денежные затраты. Некоторые справки нужно собирать в строго определенной последовательности. Поэтому, лучше данную работу поручить адвокату. В противном случае, усилия должника могут оказаться напрасными. При неграмотной подготовке заявления, пакета документов, суд может оставить заявление без движения, вернуть его, либо отказать в признании его обоснованным.

Также необходимо знать, что процедура банкротства является платной и оплачивается за счет должника. Однако издержки на процедуру банкротства весьма посильные для должников.

Статус банкрота подразумевает определенные ограничения гражданина в правах. Однако, для большинства должников они не станут сильно обременительными.

Стоит или не стоит подавать на банкротство?

Однозначно ответить на данный вопрос невозможно без юридической оценки конкретного случая. Для получения четкого ответа на указанный вопрос должнику необходимо обратиться на очную консультацию к адвокату.

При невозможности договориться с банком о реструктуризации долга, процедура банкротства остается единственным инструментом, который может склонить кредиторов к компромиссному варианту с должником и в итоге привести к полному списанию всей кредиторской задолженности. В отличие от банкротства, в случае взыскания банком долга в судебном порядке, долг не списывается а остается на неопределенно долгое время и в дальнейшем может быть только увеличен, практически до бесконечности. Поэтому, смысл в процедуре банкротства есть.

Консультацию подготовил адвокат Невидимов Г.А., 04.01.2016г., г.Иркутск

юридические консультации,

услуги адвоката по банкротству физических лиц в Иркутске — тел.8950-100-89-25

Комментарии отключены далее...

  • Консультации

  • Задать вопрос адвокатам

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш E-Mail (обязательно)

    Тема

    Сообщение

  • Первая Центральная Коллегия Адвокатов Иркутской области - адрес: г.Иркутск, ул.Дзержинского, 1, тел.(3952)24-39-93, 34-22-18, E-MAIL: help-advocate@mail.ru
    Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru